督程序遇到什么問題.jpg)
我國《民事訴訟法》第十六章確立的“審判監(jiān)督程序”,規(guī)定了人民法院依職權(quán)可以提起再審、當事人依法享有申請再審、人民檢察院依法可以抗訴,從而啟動審判監(jiān)督程序?qū)徖聿门胁划數(shù)陌讣R簿褪钦f,法律在二審終審制的基礎(chǔ)上又設立了一個糾錯和制約生效裁判的再審機制,用以糾正那些因一時的證據(jù)、時限不足及當事人、審判人員的不當行為所導致的錯誤裁判,以維護司法的公正。從審判工作的實踐及結(jié)果來看,它為糾正某些錯案起到一定的積極作用,但也存在著相當大的弊端與缺陷-即許多作法都與生效裁判的嚴肅性、權(quán)威性、穩(wěn)定性相矛盾。一方面是造成當事人無休地糾訟-或直接向法院申請再審,或是向檢察院,人大反映意見,請求他們向法院提起審判監(jiān)督程序;另一方面是導致外部監(jiān)督不斷介入法院,造成司法的獨立受干擾及司法裁判的不確定性,動搖司法應有的權(quán)威與效力。同時,由于民事審判監(jiān)督程序在規(guī)定及設計上的不科學性,不完善性,如審理再審案件中有的規(guī)定適用一審程序,造成再審程序未具有獨立的及終局性的程序價值;又如提起再審案件是否確有錯誤及確有錯誤又如何認定等問題,在程序操作及具體規(guī)定中均未明確。這樣,在審判監(jiān)督過程中就出現(xiàn)了諸多問題如出現(xiàn)監(jiān)督的“主體無限,時間無限、次數(shù)無限、審級無限、理由或條件無限”等問題與困惑。下面詳細論述為:
(一)提起再審的主體具有多元化,審判監(jiān)督的主體不限,司法的獨立性、權(quán)威性受到嚴重的威脅與削弱。
我們知道,我國憲法所確立的政治體制是人大監(jiān)督下的“一府兩院”制,人大及其人大常委會對法院的監(jiān)督屬于憲法賦予的權(quán)利。因此,在存在檢察院,當事人可對生效的裁判提出再審之訴這兩種外部監(jiān)督主體的同時,法院裁判的既判力更多的還面臨著人大及其人大常委會的法定監(jiān)督之沖擊;而人大及其人大常委會又是由諸多的代表或委員組成的,于是,僅人大代表及人大常委會對生效裁判的個案提出監(jiān)督這方面,在審判實踐中就數(shù)不勝數(shù)。而且,在現(xiàn)實的社會政治生活中,對權(quán)力及其利益的追求素來都是政治團體及法定機關(guān)的本性,除非法律有專門的制約與限制,因此,在同各級人民法院一起存在的各級黨委、政府、政協(xié)、政法機關(guān)及其他有權(quán)的社會組織或媒體,包括其領(lǐng)導者個人在內(nèi),在權(quán)力及利益支配的驅(qū)動下,也憑借著現(xiàn)存體制或所處的社會地位之優(yōu)勢,直接或間接?主要是通過人大常委會與檢察機關(guān)向法院行使著所謂的監(jiān)督權(quán)。這樣,中國法院所面
臨的外部監(jiān)督主體,較之于世界各國法院來說,其數(shù)量過多,可以說是絕無僅有的,這種多元化的,多方位的泛外部監(jiān)督,其負面影響是不言而喻的-不僅導致了司法監(jiān)督的混亂,而且嚴重地危害了司法的獨立性,大大地削弱了司法的公信力及其權(quán)威。
(二)在認定新證據(jù)方面因無嚴格的時間界限,造成舉證無期限。
民事審判監(jiān)督程序的啟動,很大程度上是同證據(jù)的存在與出現(xiàn)有密切聯(lián)系的,故,我們在此專門提出其問題。按照《民事訴訟法》規(guī)定,啟動再審程序的依據(jù)之一是:有新的證據(jù)足以推翻原判決、裁定的。那么,何謂新的證據(jù)《民事訴訟法》對證據(jù)提出的期限沒有作出明確的規(guī)定,雖然該法規(guī)定“當事人在法庭上可以提出新的證據(jù)”,但該法未對“新的證據(jù)”作出具體的界定,也未對當事人舉出證據(jù)的期限作出明確的規(guī)定。這樣,當事人在一審、二審期間的任何階段都可以不受時間限制地舉出證據(jù),甚至有的當事人將本應在一審提出的證據(jù)故意隱瞞等到二審甚至是在申請再審時才舉出,這就勢必損害訴訟的公正和效率性的原則與價值,使法律無法確定其最終裁決的權(quán)威。由于舉證無期限,于是,就容易給從事審判監(jiān)督工作者這樣的感覺與認識,只要是在一審、二審中當事人沒有舉出而現(xiàn)在舉出的證據(jù),就是新證據(jù),應當采信并作為定案的根據(jù),而不去審查當事人因何耽誤舉證或該證據(jù)能否推翻原裁判,或該證據(jù)在此時舉出其司法價值究竟有多大,等等。
(三)在再審次數(shù)方面因法無明文規(guī)定而屢被提起,導致生效的裁判懸置于不穩(wěn)定的狀態(tài)。
與舉證無期限相適應,一個案件究竟應當提起多少次?再審包括當事人申請再審、人民法院依職權(quán)提起再審、人民檢察院抗訴啟動再審,現(xiàn)行的《民事訴訟法》并無作出明確規(guī)定。雖然,該法作出“當事人申請再審,應當在判決、裁定發(fā)生法律效力后二年內(nèi)提出”的規(guī)定,但其條款并不明確在這兩年期限內(nèi)當事人只享有一次申請再審的權(quán)利。這樣,敗訴一方的當事人就可以利用法律上的漏洞在兩年內(nèi)可以無數(shù)次提出再審申請,從而形成對另一方當事人的權(quán)利之抗衡。同時,由于《民事訴訟法》提倡與推崇的是國家干預主義,因此在法律上未約束各級人民法院院長,上級人民法院提起再審的權(quán)限,也未制約人民檢察院提起抗訴的時間與次數(shù),故,一個生效的案件多次被重復提起再審就不僅成為可能,而且在審判實踐中大量地
產(chǎn)生與出現(xiàn)。許多當事人往往在一個判決生效兩年后,通過各種關(guān)系與途徑找到各級人民法院院長和上級人民法院要求再審,或者向人民檢察院提出申訴要求檢察機關(guān)行使抗訴權(quán),這種現(xiàn)象在司法實踐中是屢見不鮮的,這既浪費了各級法院的人力、物力和財力等司法資源,又有損于國家法律的統(tǒng)一性、嚴肅性;同時,更嚴重的是使法律所調(diào)整的社會經(jīng)濟、財產(chǎn)關(guān)系處于懸置及不穩(wěn)定的狀態(tài)。
(四)規(guī)定再審的理由與條件過于寬泛,法條籠統(tǒng),造成提起再審的隨意性較大。
《民事訴訟法》規(guī)定,各級人民法院院長對本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定,發(fā)現(xiàn)確有錯誤,認為需要再審的,應當提交審判委員會討論決定;上級人民法院對下級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定,發(fā)現(xiàn)確有錯誤的有權(quán)提審或指令下級人民法院再審。這就涉及到一個關(guān)鍵性問題就是發(fā)現(xiàn)“確有錯誤”,那么,“確有錯誤”的內(nèi)涵與標準是什么﹖誰來評判“確有錯誤﹖”另外,上級法院指的是上級人民法院的院長,還是指業(yè)務庭?包括立案庭、審判監(jiān)督庭還是審判委員會﹖所有這些問題在民事審判監(jiān)督程序中均缺乏應有的依據(jù),并容易在審判實踐中造成混亂。
雖然《民事訴訟法》規(guī)定了當事人申請再審的案件和規(guī)定人民檢察院提出抗訴的理由,均包括了對原裁判存在的事實認定、法律適用、法定程序等問題及審判人員不當行為等幾種情形,但由于所規(guī)定的這些條件與理由過于籠統(tǒng)、寬泛,標準模糊,且不易于操作等缺陷,因此,在司法實踐中,再審程序的提起其隨意性很大是一個不爭的事實。
(五)再審組織及審級在審判監(jiān)督程序中規(guī)定得不科學、不合理,以致現(xiàn)審判組織及審級不定的現(xiàn)象,有悖于法院的終審權(quán)威。
民事訴訟法規(guī)定,按照民事審判監(jiān)督程序再審的案件,發(fā)生法律效力的判決、裁定是由第一審法院作出的,按照第一審程序?qū)徖恚鞒龅呐袥Q、裁定,當事人可以上訴實際上檢察機關(guān)也可以抗訴。民事審判監(jiān)督程序這樣規(guī)定與設計的目的,實際上是對生效的裁判重新按照普通的審判程序來審理,基本上體現(xiàn)不出民事審判監(jiān)督程序的特殊性及獨立的審判價值。這種規(guī)定與設計就涉及到許多問題,如該案原來只是經(jīng)過一審,但提起審判監(jiān)督程序后卻可能要經(jīng)過二審;相反,該案原來是經(jīng)過一、二審的;但提起審判監(jiān)督程序后有可能只是一次審理。這樣,就出現(xiàn)了再審中審
級不定的現(xiàn)象,同時,再審的審判組織也是非常不明確的,如一審生效的判決被提起再審作出新的判決后,因一方或雙方當事人不服而提起上訴的案件,是應由二審法院對應的業(yè)務庭審理還是由審判監(jiān)督庭審理,法律不明確;又如二審生效的裁判被提起再審后,因原判違反法定程序或認定事實不清、證據(jù)不足而被發(fā)回重審的案件,是應由原審法院對應的業(yè)務庭審理還是審判監(jiān)督庭審理,法律同樣不明確。審判實踐中,有的法院是由原業(yè)務庭審理,有的法院是由原審的審判監(jiān)督庭審理,這就容易混淆業(yè)務庭與審判監(jiān)督庭的職責。由于審判監(jiān)督程序不確定審級,加上審判組織的不確定性,因此,審級及審判組織不定就成為民事審判監(jiān)督中一種奇怪現(xiàn)象,終審不終成為了一種事實。
(六)審判監(jiān)督程序賦予人民檢察院對民事案件的抗訴權(quán)過于籠統(tǒng)、無限,導致了檢察權(quán)對裁判權(quán)的抗衡和沖擊。
《民事訴訟法》規(guī)定“人民檢察院有權(quán)對民事審判活動進行監(jiān)督”及規(guī)定對四類生效的民事裁判有權(quán)按審判監(jiān)督程序提出抗訴。這些規(guī)定不僅籠統(tǒng),而且?guī)в泻軓姷膰腋深A的色彩,因此,其弊端也是非常明顯的:一是對屬于當事人法定的自由處分權(quán)進行了干預,違反了當事人的意愿及意思自治原則;二是抗訴的期限及次數(shù)未限制,損害了人民法院的終審權(quán);三是未明確檢察機關(guān)及人員在再審庭中的權(quán)利與義務,使法院不能正確面對與處理,等等。
(七)申請再審時未交費及再審敗訴后未承擔訴訟費用,造成“再審官司”的泛濫。
由于最高人民法院有“依照審判監(jiān)督程序進行提審、再審的件免交案件受理費”之規(guī)定,因此,在審判實踐上也出現(xiàn)了某些當事人放棄上訴權(quán),熱衷于打“再審官司”的現(xiàn)象。同時,因再審無需交費,也造成當事人申請再審時法院對當事人不夠重視,致使當事人到檢察、人大申訴等現(xiàn)象;另外,因申請再審被駁回后無須承擔案件受理費和承擔任何責任,因此,很多當事人就利用再審來故意拖延執(zhí)行時間,等等。
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